Один наследник вступил в наследство второй не успел как поступить

Один наследник вступил в наследство второй не успел как поступить

Как оформляется наследство в порядке наследственной трансмиссии


Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии и его оформление осуществляется на общих основаниях (читайте статью ).При этом, наследник может одновременно принять:

  1. Наследство, которое не успел принял в связи со своей смертью прямой наследник первого наследодателя — в порядке наследственной трансмиссии
  2. Наследство, открывшееся после смерти второго наследодателя, прямым наследников которого он является – на общих основаниях

Однако, для этого нужно подавать два отдельных заявления о принятии наследства в порядке трансмиссии и в общем порядке, соответственно.Причем, важным моментом является следующее:

  1. Заявление о принятии наследства после смерти второго наследодателя (умершего наследника) подается нотариусу по месту открытия наследства. В Санкт-Петербурге такое заявление можно подать любому нотариусу, соответственно, наследник может обратиться к тому нотариусу, который ведет наследственное дело первого наследодателя
  2. Заявление о принятии наследства по трансмиссии подается тому нотариусу, который открыл наследственное дело после смерти первого наследодателя

Если оба заявления попадут к одному нотариусу, в том числе в связи с совпадением места открытия наследства обоих наследодателей, в любом случае будут заведены два отдельных наследственных дела, которые будут вестись отдельно, и все нотариальные действия в рамках каждого будут производиться отдельно.Если у вас все еще остались вопросы по данной теме, либо ваша ситуация слишком запутанная и вы не можете самостоятельно ее оценить, позвоните и получите развернутую консультацию юриста по наследству.Следует заметить, что наиболее точную и исчерпывающую информацию для себя вы можете получить на очной консультации, которая проводится в офисе компании.Первичная консультация всегда проводится бесплатно. При необходимости изучения множества документов, и их тщательного анализа, вам может быть предоставлена платная консультация, в ходе которой вы сможете получить пошаговый алгоритм действий, в том числе письменный.Звоните и записывайтесь на консультацию, наши опытные юристы по наследственным вопросам в СПб готовы ответить на все ваши вопросы и оказать практическую помощь в разрешении самые сложных наследственных споров.

Если наследник не успел вступить в свои права

С уважением Алла Москалюк.Ответ: Порядок принятия наследства наследниками, пропустившими срок принятия, регламентирован ст. 1155 Гражданского кодекса РФ. В данной статье описано два варианта вступления в по истечению шести месяцев.

В первом случае наследник может принять свою долю в по согласию остальных наследников. При этом согласие должно быть выражено в письменной форме и заверено нотариусом.

Что делать наследнику, который не вступил в наследство?

В силу объективных причин или в связи с собственной нерасторопностью, гражданин может пропустить нормативный срок.

Если произошло именно так, то «опоздавшему» наследнику можно воспользоваться двумя способами, которые помогут ему получить заветное наследство:

  • договорной порядок урегулирования вопросов с уже вступившими в наследство лицами
  • судебный порядок при недостижении согласия с наследниками.
  • Рассмотрим эти способы более подробно.Нотариус может выдавать свидетельства о праве на наследственное имущество только в пределах установленного ст.1154 ГК РФ полугодового срока, и только в адрес тех наследников, кто к нему в течение данного срока обратились с заявлением.Но есть и исключение из этого правила.Согласно ст.1155 ГК РФ, получить наследство можно и за пределами срока, но только при наличии письменного согласия на это других наследников.Согласие может быть оформлено единым документом, либо разными.

    Нотариальное удостоверение обязательно – нужно либо оформить согласие в присутствии нотариуса, либо удостоверить его нотариально.Нотариус, при наличии согласия всех наследников, аннулирует ранее выданное свидетельство и выдает новое, с учетом доли вновь принятого лица.Конечно, чтобы подобные мероприятия реализовать, нужно иметь хорошие взаимоотношения со всеми другими наследниками, что бывает, не то, чтобы часто.Если получить письменное согласие не удается, то свои права можно отстоять в суде.Обращение нужно производить строго в течение шести месяцев с того момента, как о смерти наследодателя стало известно (должно было стать известно).В суде важно будет доказать, что пропуск срока связан с уважительными причинами.Закон не раскрывает данного понятия – оно является оценочным и будет учитываться судом в разрезе жизненных обстоятельств.К уважительным причинам, как правило, относят болезнь, необходимость ухода за членами семьи, длительную командировку, а также незнание по объективным причинам о смерти наследодателя.Любые иные субъективные причины из разряда «было много дел, потому и не успел» судом как уважительные расценены не будут –медлительность человека не является достаточным основанием для того, чтобы «перекраивать» уже распределенные между наследниками доли, которые, в отличие от истца, все мероприятия провели вовремя.Если же суд сочтет, что причины у заявителя действительно были уважительными и что он имеет право на получение наследства, суд отменяет выданное нотариусом свидетельство и в решение указывает новые доли, которые должны получить наследники.

    Как действовать?

    Если брат жил отдельно от отца и не брал обязательство по сохранности его имущества, то примерная схема действий предполагается следующая:

    1. Во-вторых, для гарантии рекомендуем направить ему заказное письмо, в котором оповестить о случившемся событии и известить о праве на наследство. Обязательно это надо сделать заранее, чтобы он успел подать заявление нотариусу до истечения установленного срока, и это не выглядело как формальность.
    2. Во-первых, следует убедиться, что брат точно знал о смерти отца, и у него не было уважительных причин для пропуска срока.

    Как только срок выйдет, а заявления так и не поступило, наследство будет оформлено на вас.

    Отказ брата здесь значения иметь не будет.

    Если есть вероятность, что произошло «фактическое принятие наследства» братом, то действовать придется иначе:

    1. Попросите нотариуса направить брату заказное письмо с приглашением для разъяснения позиции и оформления документов.
    2. Попробуйте убедить брата, чтобы он один раз посетил нотариуса и оформил там доверенность на проведение вами действий по оформлению наследства, в том числе и на него.
    3. Если ни один из приведенных вариантов не приведет к успеху, после прохождения полугодового периода придется обращаться в суд и доказывать факт принятия наследства вашим братом, если вы согласны делить наследство и факт непринятия – если не хотите делить имущество на доли.
    4. Объясните нотариусу, что у второго наследника есть право на наследство «по умолчанию».

    Имейте в виду, что на нотариуса возложено право оценки, фактически вступил в наследство наследник или нет.

    То есть имеется и субъективный фактор. Подобные судебные процессы довольно сложны и требуют привлечения квалифицированных юристов. Здесь нужна хорошо подобранная доказательная база, знание законов и инструкций.

    Поэтому лучше всего воспользоваться услугами специалистов, чтобы не было неожиданностей в виде потери прав на наследство.

    В заключение два замечания:

    • Все действия следует фиксировать на бумаге и копировать любую проходящую через вас бумагу. В судебном процессе, если до него дойдет дело, пригодится все.
    • Отказ другой наследник может написать и после прохождения всех сроков; для этого действия временных ограничений не предусмотрено. Это документ – имеет юридическую силу в любое время.

    Непринятие наследства в толковании закона и его варианты

    Вопрос принятия наследства личное дело каждого гражданина.

    Непринятие является актом, противоположным действию принятия унаследованного имущества.
    Оно может совершаться двумя путями:

    1. официальным отказом его от положенного по завещанию наследства.
    2. бездействием наследующего лица по отношению принятия наследства;

    В первом варианте подразумевается, что наследник не предпринимал никаких действий для принятия наследства в установленный законом срок.

    Другие заинтересованные наследники могут расценить это бездействие наследника, как его отказ от завещанного имущества. Юридически последствия подобного поведения могут быть разными в зависимости от обстоятельств, побудивших его так поступить. Во втором варианте подразумевается нотариально оформленный письменный документ об отказе притязаний на наследство.
    Во втором варианте подразумевается нотариально оформленный письменный документ об отказе притязаний на наследство.

    Важно! Если наследник не принял наследство по причине бездействия, то у него остается возможность вступления в права наследования в любой период, отведенного законом времени.

    В то время как официальный отказ, освидетельствованный нотариусом, исключает право на наследование и является безвозвратным. Оформить отказ от наследства допускается законом и после его принятия.

    Наследник мог бездействовать по разным причинам.

    Наиболее распространенными являются:

    1. незнание наследником о кончине завещателя по причине, например, нахождения в течение длительного времени в командировке в недоступном для связи месте;
    2. невозможность его обращения с завещанием в нотариат для узаконивания прав на наследство по уважительным обстоятельствам. К ним относятся, например, отбывание наказания в местах заключения, прохождение лечения в стационаре ввиду серьезного заболевания и т.д.

    Если отведенный для принятия наследства срок был упущен наследником по названным выше причинам, то он может оспорить его, обратившись в суд.

    Однако, встречается ситуация, когда наследник был проинформирован о смерти завещателя, но намеренно не предпринимал никаких действий по принятию его наследства, несмотря на полную свободу действий и возможность это совершить. Тогда он может потерять право на имущество, оставленное ему по завещанию.

    Тогда он может потерять право на имущество, оставленное ему по завещанию.

    Кто жил в доме, тот и прав

    Если наследник сам вселился в обещанную ему квартиру или там жил, то считается, что жилье в наследство он фактически принял и у него появилось право собственности — такое разъяснение дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги одной судебной тяжбы об оставленной в наследство трехкомнатной квартире. Споры о наследстве жилья порой тянутся годами и считаются одними из самых дорогих. Фото: Владимир Аносов Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих.

    А если к этому прибавить еще и то, что часть таких тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают повышенное внимание. По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание.

    А если завещания нет, то споры вызывает каждое третье оставленное наследство.

    Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная квартира. На нее оказалось три претендента.

    Рекомендуем прочесть:  Дети сироты по всему скайриму

    Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на жилье, стали трое — взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего. Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме нее других наследников попросту нет.

    Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын наследодателя.

    В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье.

    Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился.

    Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается его собственником Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность установленных законом требований — своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок исковой давности.

    По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества.Недовольная наследница пошла в городской суд и там нашла полное понимание. Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое — матери юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически принял наследство отца после его смерти.

    Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) считается основанием для отказа в иске. Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и «существенно нарушила нормы материального права».

    Вот аргументы Верховного суда. Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

    По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда (N9 от 29 мая 2012 года).

    Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании. Там сказано следующее: наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента. В судах опротестовывается каждое пятое завещание.

    А если его нет, то споры вызывает каждое третье наследство.

    Фото: depositphotos.com Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с моментом открытия наследства. Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства.

    Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он вступил в управление наследственным имуществом. В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял — это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства.

    В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял — это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства.

    Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно. Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, да и просто лицевой счет. В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем.

    Его законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование жильем.

    Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась. Апелляция же в своем решении заявила о «недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права» На что Верховный суд возразил — горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел. По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства.
    По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства.

    А получение несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью — так сказано в постановлении пленума по делам о наследстве.

    Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен. На это Верховный суд возразил — по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности — три года со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

    Но исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав. Пленум Верховного суда по делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное право.

    Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП. При этом Верховный суд подчеркнул — сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о нарушении его прав.

    В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет. Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если гражданин докажет, что у него подобные права есть.

    В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил.

    Поэтому суд должен был рассматривать иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка.

    А на такие права исковая давность не распространяется. Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть.

    Власть Право Юрконсультация Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Наследственное право

    Когда наследственная трансмиссия не может быть использована

    Существует целый ряд ситуаций, в которых нельзя использовать правила наследственной трансмиссии.

    К таковым относятся:

    1. первый наследник не вступил в свои права из-за того, что пропустил шестимесячный срок, в который это можно сделать, и впоследствии не продлил его. После его смерти не возникнет трансмиссия, так как только он мог восстановить упущенный полугодовой срок;
    2. наследодатель составил завещание, в котором четко указал, кто будет следующим наследником в случае смерти первого (если первый не успеет вступить в свои права);
    3. наследодатель и наследник умерли одновременно (или почти одновременно). Обычно в таких случаях объявляется два отдельных наследственных процесса, которые протекают независимо друг от друга;
    4. у первого наследника было право на получение обязательной доли в наследстве. Она не может быть передана лицам, которые идут в очереди следующими.

    Во всех остальных случаях процедура наследственной трансмиссии использоваться может.

    Порядок действий, если второй наследник тоже умирает, не успев вступить в наследственные права во время трансмиссии Иногда случаются ситуации, при которых и второй наследник не успевает принять наследство и тоже умирает. Если он был призван к наследованию в режиме трансмиссии и не успел вступить в свои права по причине смерти, наследство никуда дальше не переходит.

    Третьего, четвертого и тд. наследников в подобной ситуации не существует.

    Три случая, когда даже законный наследник останется без наследства


    Считается, что самое главное для получения наследства – это попасть в число наследников, а об остальном можно уже не беспокоиться. Однако печальный опыт других показывает: стать наследником и обладателем наследства – далеко не одно и то же.

    Халатное отношение к наследованию может в итоге дорого обойтись. Доказательством служат реальные примеры из практики:1.

    Внучка попросила не о том, и осталась без наследстваГражданка обратилась в суд с иском к своему брату, который оформил все наследство после бабушки на себя, и потребовала установить, что она также приняла наследство.

    И поначалу она выиграла дело, доказав, что по причине замены паспорта не могла вовремя обратиться к нотариусу, но фактически вступила во владение наследством.

    Однако Верховный суд РФ указал на грубую ошибку внучки. Она пропустила 6-месячный срок на принятие наследства, а по закону суд вправе восстановить его по уважительной причине и признать наследство принятым.

    Но в иске внучка не просила восстановить срок, ограничившись лишь установлением факта принятия наследства. Суд же не вправе выходить за пределы исковых требований: просит установить факт принятия наследства за рамками 6-месячного срока – пожалуйста. Вот только удовлетворить такой иск нельзя.

    В итоге внучка из-за одной не указанной фразы в иске осталась без наследства (ВС РФ, дело № 50-КГ18-22). Но истинная ее ошибка явно в другом: она неправильно составила иск.2. Наследники лишились квартиры, не заявив нужное требованиеОбратившись к нотариусу, наследники узнали, что незадолго до смерти собственница заключила договор ренты с некой гражданкой.

    Поэтому теперь квартира принадлежит абсолютно другому человеку, и получить ее по наследству они не могут. Разумеется, наследники поспешили в суд, предъявив иск к новой хозяйке квартиры – о признании за ними права собственности на квартиру.

    Однако Верховный суд, до которого дошло это дело, так и не склонился в их пользу.

    Он обратил внимание, что квартира перешла по надлежаще оформленному договору, требования признать его недействительными или незаключенным истцы не заявляли. Поэтому квартира принадлежит новому собственнику на законных основаниях (ВС РФ, дело № 5-КГ17-242). Налицо явная юридическая ошибка истцов: нужно было оспорить договор, а не обращаться с иском о признании права собственности.3.

    Полквартиры – цена роковой ошибкиМуж с женой разъехались, но развод так и не оформили.

    Рекомендуем прочесть:  Какие права у мба финансы

    Жена осталась проживать в общей квартире, которая была приобретена в период брака.

    Совместных детей у них не было, жена воспитывала сына от предыдущего брака. После смерти матери сын унаследовал ее половину квартиры, а вскоре узнал, что вторую половину получила сестра отчима – тоже по наследству. Он попытался в суде доказать, что его мать пользовалась квартирой после смерти отчима и, как супруга, фактически приняла его наследство.

    А значит, и он, как наследник матери, имеет право на половину квартиры. Но в ходе заседания была допущена роковая ошибка: истец не представил доказательства того, что он и мать знали о смерти отчима.

    Поэтому суд и отказал ему в иске: они не могли принять наследство, не зная, что оно открылось (Мосгорсуд, дело № 4г/8-5740). Неправильное определение предмета доказывания стоило в итоге истцу половины квартиры.Многие считают, что обращение к юристу – это лишняя трата денег, но факты налицо: недостаточное знание тонкостей законодательства оборачивается куда большими потерями.

    Чтобы найти действительно грамотного специалиста, нужно обратить внимание на два ключевых критерия: большой опыт практической работы и, самое главное, оплату услуг только после положительного исхода дела (что практикуется, например, в юридической компании ).Следует помнить, что даже законному наследнику нередко приходится в суде отстаивать свое право на наследство, и нужно всегда быть готовым к такому развитию событий.

    Порядок действий при несвоевременном оформлении права собственности

    Если вы не успели либо сознательно не в отведенный законом срок, вам предстоит в судебном порядке доказывать свою возможность законно распоряжаться имуществом покойного.

    Для этого нужно представить доказательства того, что у вас была уважительная причина вступить в права собственности, но не обратиться в нотариальную контору в срок.Фактическое принятие наследства подразумевает такие действия:

  • Управление и обладание материальными ценностями
  • Защита имущества от посягательства третьих лиц
  • Несение определенных расходов на содержание имущества
  • Получение денег, положенных покойному либо оплата его долгов.
  • Если наследник выполнял какие-либо из перечисленных действий, ему нужно представить доказательства в суд. Если гражданин фактически управлял материальными ценностями, но законодательно не подтвердил свои права, он имеет право обжаловать решение через суд и добиться перераспределения долей.

    Далее нужно пройти стандартную процедуру вступления в собственность.Если же со стороны наследника на протяжении полугода не было никаких действий – ни фактического, ни документального принятия имущества, ни на что претендовать он уже не сможет. Суды такие посягательства всегда отклоняют. Поделитесь с друзьями ссылкой

    Кому переходит право наследования, если один из наследников не вступил в наследство?

    Все потенциальные наследники, которые хотят получить имущество, должны сами проявить инициативу и обратиться к нотариусу или принять имущество по факту.

    Сделать это необходимо в течение шести месяцев с момента смерти. При этом нужно помнить, что принятие наследства – это право наследника, а не его обязанность. В наследственную массу входит не только имущество, но и долги наследодателя.

    Соответственно, наследник может посчитать необходимым отказаться от принятия наследства. Делается это в том же порядке, что и принятие – нужно обратиться к нотариусу по месту открытия наследства и написать заявление об отказе.

    Допускается отказаться «в никуда», т.е. без указания лиц, в чью пользу производится отказ, так и с указанием подобных лиц. При этом «кого попало» назначить получателем нельзя.

    Согласно закону, произвести отказ можно только в пользу тех лиц, которые имеют право наследовать по закону в рамках всей очередей, либо в пользу лиц, указанных в завещании. Если отказ производится, когда до окончания шестимесячного срока осталось менее трех месяцев, это срок при необходимости продляется еще на три месяца, чтобы наследники, в пользу которых произведен отказ, успели свою долю принять.

    Данное правило установлено в ст.1154 ГК РФ. В том случае, если адресат отказа указан не был, то доля отказавшегося наследника перераспределяется в рамках законной очередности.

    Например, если отказ произведен наследником первой очереди, то его доля распределится между остальными первоочередными наследниками. Если таковых нет, тогда к вступлению в наследство будет привлечена вторая наследственная очередь. Случается в жизни и такое, что наследник, который должен был получить наследственную долю, сам приказал долго жить, не успев принять причитающуюся ему долю.

    В этом случае возникает право наследственной трансмиссии, предусмотренной нормами ст.1156 ГК РФ. В такой ситуации к наследованию будут привлечены уже собственные наследники почившего гражданина.

    Для принятия имущества новыми лицами срок принятия продлевается на три месяца, если до истечения нормативного срока оставалось менее трехмесячного срока. Другими словами, лица, которые приобретают права наследования по ст.1156 ГК РФ должны будут принять наследство либо в остаток срока, либо в период продленного срока на вступление в наследство. За такими лицами, конечно же, сохраняется и право на отказ.

    На практике может возникнуть также ситуация, когда наследодатель умер в тот момент, когда один из его потенциальных наследников еще не родился.

    Например, ребенок наследодателя был зачат, но до его рождения гражданин умер.

    Правоспособность у человека, согласно ст.17 ГК РФ, возникает только в момент его рождения, иными словами, ребенок, находящийся в утробе матери, с точки зрения закона субъектом права еще не является, поэтому не имеет права получать наследство.

    Только после рождения он приобретает такое право, которое будет реализовано чрез законного представителя. Как делится наследство, если один из наследников умер, Как наследники получают вклады наследодателя, читайте по ссылке: Если фактически возникает именно такая ситуация, до момента рождения выдача документа о праве на наследство должна быть приостановлена по правилам ст.1163 ГК РФ. Нужно удостовериться, что ребенок родиться живым.

    В этом случае он получает наследство, если же младенец оказался мертворожденным, какое, к сожалению, в медицинской практике тоже случается, тогда наследство получают уже остальные наследники.

    Непризнание наследства одним из наследников

    Прежде чем распоряжаться наследством, надо написать заявление на его причисление. Принятым оно считается со дня открытия такового наследства и не зависящим от государственной регистрации, если унаследовано имущество, требующее регистрации прав.

    Также можно фактически овладеть наследством, другими словами — управлять имуществом, сохранять его, содержать и, может быть, даже уплатить долги за новопреставленного. В некоторых ситуациях этого будет достаточно для получения свидетельства, а в остальных может не хватить доказательств в суде для подтверждения права наследования.

    Важно! Согласно , вступить в наследство имеет право один или несколько человек. Однако это не указывает на то, что оно также принимается всеми остальными наследниками.

    Порой наследство обрушивается «как снег на голову», поэтому возникает сомнение в его признании. Бывает, что преемники выразили свое согласие, но затягивают процесс. Отсюда возникает вопрос: что делать, если один из наследников не вступает в наследство?

    Законом допустимы два варианта исхода события — это признание наследства или его отрицание. Отступиться можно, если срок со дня смерти почившего не превышает шесть месяцев (). Ровно столько же отпущено для принятия наследства.

    Уточним, что для преемников, чье право обнаруживается после отрицания предыдущим человеком вещей покойного, устанавливается срок в три месяца со времени окончания полугода после смерти наследодателя.

    Если отведенный срок истекает, то только суд вправе признать наследником или принять отказ.

    Однако существуют уважительные причины так называемого бездействия. Это:

    1. другие уважительные причины.
    2. нотариус не исполнил дело;
    3. тяжелая болезнь;
    4. длительная командировка;

    При разделе наследства между родственниками зачастую бывают споры и разногласия по-поводу воли покойного. Тем не менее, имеет место еще и обязательная доля имущества покойного.

    Она означает, что некоторым лицам положена доля завещанного имущества, даже если в документе нет упоминания о последних. Обязательная часть наследства причитается:

    1. родным или приемным несовершеннолетним и нетрудоспособным детям покойного;
    2. потерявшим способность к труду родителям, усыновителям или супругам;
    3. иждивенцам, если им оказывалась помощь самое малое — год до дня смерти наследодателя.

    Важно! Оформлять письменный отступ от наследства обязательно.

    Но перед тем как это сделать, узнайте у нотариуса, нет ли других объектов наследства. Бывает так, что юрист не в курсе всего объема материальных ценностей клиента. В таких случаях стоит обратиться в нотариальную палату за полными сведениями.

    С 2014 года действует Единая база нотариата, в которой собираются все заверенные завещания покойных.

    Также есть вероятность столкнуться с нечестным нотариусом, который находится в сговоре с одним из преемников. Тогда при отказе другого наследника от него могут скрыть информацию о полном объеме ценностей усопшего.

    Нередко бывает, когда есть два наследника, но в наследство вступает только один. Что в таком случае будет со вторым? Тогда дозволяется отказ безусловный, то есть абсолютное отрицание причитающегося наследия, или отказ на благо других преемников.

    Последний вариант возможен, когда один из двух преемников напишет заявление в интересах другого и получится, что только один получит весь капитал. Так обычно бывает, когда, например, за больным родителем до его кончины ухаживал один из всех детей, и те, кто не помогали, пишут апелляцию в пользу первого.

    При этом не нужно брать согласие на отклонение у супруга или у того человека, на чье имя будет написано заявление, платить налог, получать какие-либо документы по такому поводу. Достаточно прийти с паспортом в нотариальную контору и изъявить свое желание.

    Сделать это могут и представители отринувшего по специальной доверенности. Отречение от владения нужно в первую очередь для того, чтобы другие родственники, которые перечислены в завещании или определены по закону, смогли спокойно принимать решения о распоряжении или непринятии такового.

    Бывает и такое, что наследство отвергают, потому что не хотят уплачивать госпошлину, так как она выливается в крупную сумму. Справка. Отвергнуть и присвоить состояние можно только в полном объеме.

    Нельзя рассчитывать только на его часть. Вместе с тем, следуя требованию п. 3 ст. 1158 ГК РФ, отказаться от квоты благосостояния может человек, который призывается нотариусом по закону и по завещанию.

    Иными словами, отказаться от оснований можно частично, а также в полном объеме.

    Отречение запрещается при условии, когда:

    1. отступаются от обязательной части наследства;
    2. отказ при каком-либо условии или с оговоркой;
    3. пишется отступ в пользу недостойных наследников (родителей, лишенных прав, бывших супругов);
    4. не согласившемуся наследнику назначен наследник.
    5. избавляются в пользу постороннего человека, если он не указан в завещании;

    Отказ безоговорочный и не допускает изменения решения предполагаемого преемника.